Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 119

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Competition law
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Artykuł dotyczy przebiegu i rezultatów postępowań antymonopolowych prowadzonych w ostatnich latach przeciwko spółce Microsoft w USA oraz w Unii Europejskiej w sprawach naruszenia przez tę spółkę prawa konkurencji. Analizie pod-dano najpierw cele prawa konkurencji i istotę pozycji dominującej, a następnie zarzuty stawiane firmie Microsoft przez Departament Sprawiedliwości USA oraz argumenty, jakimi posłużyła się Komisja Europejska i Microsoft w niedawno zakończonym postępowaniu wspólnotowym. Artykuł wskazuje na możliwość rozejścia się dróg analizy antymonopolowej pomiędzy USA i Unią oraz przyczyny takiego stanu rzeczy. (abstrakt oryginalny)
Artykuł porusza problem kontroli koncentracji mediów. Z uwagi na specyfikę tego rodzaju działalności gospodarczej istnieją różne koncepcje dotyczące właściwych mechanizmów prawnych regulujących strukturę rynku. U podstaw wątpliwości leży przede wszystkim fakt, iż w tym przypadku elementem chronionym przez prawo jest nie tyle konkurencja w aspekcie czysto ekonomicznym, ale przede wszystkim pluralizm mediów. Zagwarantowanie istnienia tej wartości, zdaniem zwolenników szczegółowej regulacji sektorowej, wymaga zdefiniowania sposobów dopuszczalnej, administracyjnej ingerencji w struktury własnościowe przedsiębiorców medialnych. Przeciwnicy tej koncepcji twierdzą, iż dla zachowania pluralizmu wystarczające jest stosowanie do koncentracji mediów ogólnych reguł prawa konkurencji właściwych dla innych dziedzin gospodarki. Choć poruszony wyżej spór pozostaje nierozstrzygnięty, nabrał on szczególnego znaczenia w dobie digitalizacji, skutkującej rozwojem nowych form tworzenia i przesyłu danych. W artykule przedstawiono poglądy na temat konieczności nowego podejścia do problemu koncentracji mediów cyfrowych i uzasadnienie proponowanych zmian prawnych w tej dziedzinie. (abstrakt oryginalny)
W artykule zaprezentowano podstawowe zagadnienia dotyczące konkurencji na rynku Unii Europejskiej. Wskazano na znaczenie unijnych swobód i ograniczeń dla konkurencji w aspekcie wspólnotowego prawa gospodarczego w działalności przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
Artykuł stanowi analizę inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej wprowadzenia nowego, komplementarnego narzędzia do przepisów unijnego prawa konkurencji. Inicjatywa ta ma być jednym ze środków dostosowujących prawo i politykę konkurencji do realiów nowoczesnej gospodarki. Nowe narzędzie miałoby umożliwić Komisji prowadzenie badań rynkowych w zakresie problemów strukturalnych związanych z konkurencją, z możliwością narzucenia przedsiębiorcom środków zaradczych. W artykule przedstawiono uwagi dotyczące podstawy prawnej inicjatywy, wyboru odpowiedniego wariantu oraz kwestii związanych z zasadą proporcjonalności i środków zaradczych. Postulowane jest wypracowanie rozwiązania, które eliminowałoby luki w egzekwowaniu przepisów przy jednoczesnym zachowaniu jasnych ram prawnych i zapewnieniu skutecznej kontroli sądowej.(abstrakt oryginalny)
Niniejszy artykuł poświęcony jest instytucji leniency plus, która ma stanowić skuteczny instrument doprowadzający do odkrycia i rozwiązania karteli działających na rodzimym rynku. Autor podejmuje się omówienia przesłanek zastosowania przedmiotowej regulacji, jak również w dalszej części wywodu wyraża swoje wątpliwości co do możliwości i zasadności jej stosowania.(abstrakt oryginalny)
Niniejszy artykuł omawia zagadnienie jednolitego i ciągłego naruszenia art. 101 ust. 1 TFUE w świetle unijnego prawa konkurencji. Pojęcie to po raz pierwszy pojawiło się w sprawie Polypropylene, w której zdefiniowano je jako parę różnych porozumień lub praktyk uzgodnionych, stanowiących część wspólnego planu mającego na celu zakłócenie lub ograniczenie konkurencji. Konsekwencją stwierdzenia jednolitego i ciągłego naruszenia, w odróżnieniu od kilku osobnych, jest to, że pięcioletni okres przedawnienia nie będzie miał zastosowania do niektórych "dawnych" naruszeń, ponieważ wszystkie one będą stanowić jedno, jednolite i ciągłe naruszenie. Od czasu wydania decyzji w sprawie Polypropylene, koncepcja jednolitego i ciągłego naruszenia ewoluowała i obecnie wydaje się obejmować antykonkurencyjne zachowania, które miały miejsce na różnych rynkach produktowych. W konsekwencji, zaobserwować można toczącą się w doktrynie dyskusję dotyczącą tego, czy rozszerzenie definicji wspomnianego naruszenia jest prawnie uzasadnione. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie dyskusyjnych kwestii związanych z koncepcją jednolitego i ciągłego naruszenia, w szczególności w oparciu o najnowsze orzecznictwo unijne.(abstrakt oryginalny)
Since Regulation 1/2003 entered into force, NCAs have been vested with application of the EU competition rules concurrently with the European Commission. Although it is acknowledged that a sufficient degree of NCAs' independence is indispensable for effective enforcement of the EU competition law, the EU law has so far not provided any specific requirements with regard to the independence of the NCAs, in particular the appointment and dismissal procedure of the NCA's management and its term of office. Against this background, the conditions of the appointment and dismissal of the President of the OCCP were analysed and it was inferred that in the current form they may infringe upon the authority's independence, as well as undermine its credibility and legitimacy. In order to find an optimal design of appointment and dismissal procedures, the NCAs from two other Member States were investigated. Finally, a set of recommendations for both the national and European legislator was proposed, which could improve the independence and effectiveness of the Polish NCA. These include introducing a non-renewable fixed term of at least 5 years, specifying grounds for dismissal and obliging the Prime Minister to make them public, engaging the Parliament in the appointment procedure and public hearings of the candidates. (original abstract)
Cel: Pojęcie interesu publicznego w nauce prawa administracyjnego oraz w nauce administracji zajmuje w siatce pojęciowej centralną pozycję. W konsekwencji jest także naczelnym pojęciem publicznoprawnej ochrony konkurencji. Prawodawca nie zdecydował się na zdefiniowanie "interesu publicznego" w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. W efekcie interpretacja tego pojęcia w znacznej mierze zależy od orzecznictwa. Celem opracowania jest analiza prawna rozumienia pojęcia interesu publicznego zarówno w nauce, jak i w praktyce stosowania prawa. Metody badawcze: Wnioski Autora zostały oparte o badania interpretacji interesu publicznego, dokonanej przez przedstawicieli doktryny oraz judykaturę. Wnioski: W rezultacie, Autor pozytywnie ocenia ewoluowanie rozumienia pojęcia interesu publicznego w obszarze publicznoprawnej ochrony konkurencji, dostosowującego się do aktualnej sytuacji społecznej, rynkowej, a także rozwoju nauki prawa konkurencji. Oryginalność publikacji: Za oryginalnością podjętego tematu przemawia analiza prawna kontrowersyjnego oraz dotychczas niespotykanego w orzecznictwie, ujęcia prawidłowo funkcjonującej konkurencji na rynku sprzedaży produktów leczniczych, jako mechanizmu umożliwiającego pacjentom uzyskiwanie świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej. (abstrakt oryginalny)
Artykuł dotyczy kwestii, czy wymiana informacji w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji, funkcjonującej w oparciu o Rozporządzenie 1/2003/WE z dnia 16 grudnia 2002, może ułatwić pozyskiwanie dowodów znajdujących się poza terytorium Polski, w celu wydania rozstrzygnięcia (decyzji), którego materialną podstawę stanowią tylko art. 6 lub art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W opracowaniu zidentyfikowane zostały ograniczenia wynikające z art. 12 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia odnośnie do wykorzystywania pozyskanych w ten sposób informacji jako dowodowej podstawy krajowej decyzji o zaistnieniu praktyki antykonkurencyjnej. Autorka w szczególności broni tezy, że nawet informacje poufne i informacje o charakterze tajemnicy przedsiębiorstwa uzyskane dzięki ECN mogą, pod pewnymi warunkami, zostać wykorzystane jako dowód stanowiący podstawę decyzji opartej tylko na art. 6 lub art. 9 ww. ustawy (tj. decyzji, której materialnej podstawy nie stanowią równolegle art. 101 lub 102 TFUE).(abstrakt oryginalny)
Cel: Artykuł omawia sytuacje, w których odmowa przyłączenia przez przedsiębiorstwo energetyczne innych przedsiębiorstw do sieci, będzie potraktowana, w Polce i UE, jako zakazane nadużycie pozycji dominującej przez to przedsiębiorstwo. Wskazanie tych sytuacji jest istotne, bowiem unijnym prawie regulacji sektorowej nie istnieją przepisy zobowiązujące przedsiębiorstwa zarządzające i eksploatujące rurociągi ropy naftowej do zawierania z innymi przedsiębiorstwami umów o przyłączenie do ich sieci lub też umów o świadczenie usług przesyłu ropy naftowej. Metodyka badań: Design / Research methods: Cel artykułu został osiągnięty poprzez analizę doktrynalną odpowiednich przepisów prawa polskiego i unijnego oraz poprzez analizę wytycznych wydawanych przez organy Unii Europejskiej. W badaniach uwzględniona została także funkcjonalna metoda analizy, pozwalająca badać prawo w działaniu. Wnioski: Warunki dostępu do rurociągów ropy naftowej oraz sprzedaży ich zdolności przesyłowych ustalane są przez samych właścicieli sieci, prywatne spółki naftowe w państwach, przez które te rurociągi przebiegają, nie będąc regulowanymi przez prawo Unii Europejskiej. Sam zaś obowiązek przyłączania innych podmiotów do własnej sieci przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem ropy naftowej w Polsce wynikać będzie jedynie z ogólnych przepisów polskiego prawa konkurencji. Rozważania pokazują, że odmowa dostępu do sieci będzie stanowiła przejaw zakazanego nadużycia pozycji dominującej i będzie działaniem zakazanym zawsze wówczas, gdy działanie dominanta będzie szkodliwym w zakresie efektywności alokacyjnej. W szczególności zaś, gdy dojdzie do odmowy dostawy towarów lub usług obiektywnie niezbędnych do skutecznego konkurowania na rynku niższego szczebla, odmowy o charakterze dyskryminacyjnym i doprowadzającej do wyeliminowania skutecznej konkurencji na rynku następującym, odmowy doprowadzającej do pokrzywdzenia konsumentów oraz odmowy nieusprawiedliwionej. Wartość artykułu: Artykuł omawia przesłanki, których zaistnienie powoduje powstanie obowiązku przyłączania przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem ropy naftowej innych podmiotów do własnej sieci. Obowiązek ten w sposób istotny wpływa na kształt prowadzonej działalności przez przedsiębiorstwa przesyłowe, zwłaszcza te, będące dominantami na rynku. Implikacje: Zaprezentowane wyniki badań mogą zostać wykorzystane w decyzjach wydawanych przez Prezesa UOKiK oraz w wyrokach polskich sądów powszechnych i sądów unijnych.(abstrakt oryginalny)
Prawo konkurencji, uważane za kościec rynku wewnętrznego (Single European Market), poddane zostało w ciągu ostatnich miesięcy bardzo ważnej reformie zmieniającej wiele podstawowych zasad jego funkcjonowania. Odnosi się to zwłaszcza do reguł stosowania art. 81 i 82 TWE, procedur kontrolnych Komisji oraz do unormowań dopuszczalności koncentracji przedsiębiorstw, czemu towarzyszą zwiększone obowiązki implementacyjne państw członkowskich.
Zasadniczy model ładu rynkowego w transporcie lotniczym oparty był tradycyjnie na protekcjonistycznym paradygmacie, gdzie krajowe rynki chronione były przed oddziaływaniem sił rynkowych. Polityczne i strategiczne znaczenie lotnictwa spowodowało, że państwa uznały, że pełna kontrola nad sektorem konstytuuje rację stanu. Procesy globalizacyjne, rozwój technologii aeronautycznych w połączeniu z relatywnym uspokojeniem sytuacji politycznej sprawiły, że konieczne stało się odejście od merkantylistycznego modelu regulacji, czego narzędziem była właśnie quasi-deregulacyjna doktryna "Otwartego Nieba", która wyznaczyła model liberalizacji transportu lotniczego. Artykuł przedstawia prawne aspekty związane w implementacja i proliferacją umów opartych na wzorcu "Otwartego Nieba". Porozumienia te stanowią kluczowe komponenty budowy wspólnej europejskiej przestrzeni lotniczej oraz prowadzą do funkcjonalnego zespolenia rynków państw trzecich z rynkiem wewnętrznym UE. Jak dokonać liberalizacji transportu lotniczego poruszając się w ramach istniejących międzynarodowoprawnych rozwiązań? Jaki jest zakres kompetencji Unii Europejskiej do zawierania umów międzynarodowych regulujących przedmiotową sferę? Jakie wobec tego istnieją relacje między globalnym a europejskim modelem zarządzania gospodarczego w opisywanym sektorze? Te zagadnienia poddane zostaną analizie.(abstrakt oryginalny)
Wielu internautów ceni sobie możliwość korzystania nie tylko z wyszukiwarek internetowych, ale i serwisów społecznościowych. Serwisy, takie jak Facebook, Xing, czy Twitter, to platformy służące komunikacji, wymianie informacji czy udostępnianiu treści innym, stanowiące ważny element nowoczesnego, przyjaznego użytkownikowi Internetu. Serwisy społecznościowe spotykają się z powszechną krytyką głównie z uwagi na kwestię przetwarzania danych osobowych. Ma ona kluczowe znaczenie dla modeli biznesowych wielu serwisów społecznościowych - choćby w kontekście korzystania z danych osobowych użytkowników tych serwisów w celach reklamowych. Powstaje zatem pytanie, czy w okolicznościach "zamrożenia" rynku można założyć, że liderzy rynku serwisów społecznościowych będą oczekiwać udzielania zgód na gromadzenie i korzystanie z danych osobowych na szeroką skalę na warunkach takich samych, jak w sytuacji niezachwianej konkurencji. W artykule przedstawiono charakterystykę ważniejszych serwisów społecznościowych, a także omówiono potencjalne problemy na tle konkurencji oraz środki ustawodawcze możliwe do zastosowania w kontekście dostępu do danych osobowych użytkowników wspomnianych serwisów społecznościowych.(abstrakt oryginalny)
Termin "regulacja" ma wiele znaczeń. Najczęściej regulacja jest utożsamiana z legislacją. Pojęcie to ma również inne, bardziej specyficzne znaczenie. Jako uwarunkowana prawnie metoda oddziaływania państwa na gospodarkę regulacja polega na wydawaniu decyzji administracyjnych nakazujących przedsiębiorstwom wykonywanie określonych obowiązków związanych ze stanem konkurencji na danym rynku. (fragment tekstu)
15
Content available remote The Effectiveness of the Leniency Program in Combating Cartel Agreements in Poland
75%
The Leniency program that has been analyzed raises the question concerning its effectiveness in fighting with the cartel agreements and whether it encourages the participants of the cartel enough to betray other participants of the cartel agreement. Examining such effectiveness is hard enough because of the secret character of functioning of cartels themselves and, in fact, it is not known how many cartel agreements exist in the Polish economy. The aim of the article is to analyze the effectiveness of methods of combating anti-competitive agreements such as cartels through mechanisms of the Leniency program. The intention of the Author is to make an attempt at researching the construction of the Leniency program itself and then, basing on the analysis of documents and reports of the Office for Competition and Consumer Protection, researching the rate of cartel agreements from 2005 to 2012. (original abstract)
Przedmiotem niniejszego komunikatu z badań jest prezentacja zasadniczych elementów aktualnego systemu prawnego i instytucjonalnego ochrony konkurencji w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, stworzonego ustawą o konkurencji z 1998 r. oraz ustawą o przedsiębiorstwie z 2002 r. (abstrakt oryginalny)
17
Content available remote Determining the Amount of Fines for Cartel Participants in the EU
75%
Price-fixing, quota agreements, division of markets, the general cartel agreements, for years absorbed attention of economists and politicians who have been trying to work out effective policies to deal with this type of behavior. Despite these efforts, limiting the competition in the market through the creation of illegal agreements is still a common phenomenon in today's economy. To make sure that each participant of an illegal agreement will be justly punished multistage EC has developed a mechanism for calculating fines and systematically improves detection and level of penalties imposed to deter companies from violations of competition law. (original abstract)
Niniejszy artykuł poświęcony jest stosowaniu wspólnotowego prawa konkurencji do rynków praw emisji imprez sportowych w kontekście ich ścisłego związku z rynkami telewizyjnymi. Rozważany jest wpływ zmian dokonujących się na tych rynkach na rozwój wspólnotowego prawa konkurencji. Wykazana jest też konieczność reewaluacji niektórych jego fundamentalnych pojęć, jak również potrzeba poszerzenia zakresu analizy o nowe modele ekonomiczne. Wreszcie, omawiane są konsekwencje konieczności otwarcia rynków telewizyjnych, ze względu na ich wrażliwość dla demokracji, na bezpośrednie wpływy polityczne. (abstrakt oryginalny)
W artykule omówione zostały rzadko poruszane aspekty odpowiedzialności z tytułu naruszenia reguł konkurencji opartej na zawartej umowie. Pomimo tego, iż zazwyczaj odpowiedzialność ta wywodzona jest z reżimu odpowiedzialności deliktowej, to jednak nie można zdaniem autora pomijać faktu, iż niejednokrotnie w tego rodzaju przypadkach mogą pojawić się co najmniej elementy charakterystyczne dla odpowiedzialności kontraktowej. Tym właśnie aspektom autor poświęcił niniejszy artykuł stawiając niekiedy tezy wymagające wyjścia poza ramy tradycyjnie ujmowanej odpowiedzialności kontraktowej. Jednak są one zdaniem autora warte rozważenia, zwłaszcza w odniesieniu do szeroko pojętego egzekwowania reguł konkurencji na drodze prywatnoprawnej.(abstrakt oryginalny)
W artykule przedstawione są ekonomiczne powody stosowania przez producentów narzucania ceny odsprzedaży (Resale Price Maintenance, RPM) w świetle polityki konkurencji realizowanej we Wspólnocie Europejskiej od 1999 r. Narzucanie ceny odsprzedaży pozostaje instrumentem wzbudzającym wiele kontrowersji; jego legalność/nielegalność może budzić wątpliwości. Wynika to m.in. z faktu, iż wyróżniamy cztery formy tego instrumentu - cenę sztywną, cenę minimalną, cenę maksymalną lub cenę rekomendowaną - oraz z tego, że wpływ tego instrumentu na dobrobyt społeczny może być pozytywny bądź negatywny w zależności od struktury rynkowej, istnienia niepewności na rynku, skłonności agenta do ryzyka itp. Artykuł dokonuje systematyki ekonomicznych powodów narzucania ceny odsprzedaży. (abstrakt oryginalny)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.