Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 168

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Normy prawne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Objective: Compliance is currently seen as an integral structure of managing financial organizations and it is widely gaining popularity in other types of companies. However, despite model solutions being widespread across the world, there are still many problems due to the lack of effective business compliance management systems meeting the expectations of managers or executives. This is caused by not only incessant legislative changes, but also the multilateral character and function of compliance norms in legal practice and theory. The research purpose of this theoretical dissertation is to demonstrate that legal compliance management systems are a necessary tool for organizational risk management, both formally and practically.Methodology: This research intends to study the impact of compliance on effectiveness of administrative bodies and private sector participants as part of the methodology in the form of a theoretical article Findings: The initial hypothesis states that normative compliance first introduced in financial institutions is becoming an organizational standard in risk management, directly affecting the quality and systemic management processes.Value Added: This article discusses the theoretical meaning and functions of compliance, in terms of both EU law and one of its member states, namely Poland. The choice of Poland as the subject of the study in comparison with the EU is motivated by the fact that this year Poland enforced a rather strict system of legal norms, comprising a broad code of compliance as part of the draft act on the responsibility of collective entities.Recommendations: The system of legal compliance is a necessary mechanism of risk management in organizations, in both formal and practical sense, immediately strengthening the very traditional functions of management. (original abstract)
W rozważaniach dotyczących sposobu formułowania treści czynności konwencjonalnych w zakresie reagowania na nie punktem wyjścia jest to, że możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której normy prawne regulują czyjeś postępowanie, mniej lub bardziej je formalizując, lecz nie określając cech konstruktywnych treści czynności konwencjonalnej, oraz z sytuacją, w której normy prawne, regulując określone postępowanie, podają cechy konstruktywnie doniosłej prawnie czynności konwencjonalnej. (fragment tekstu)
Naukom prawnym nie jest znane pojęcie niebytu. Wszystko co w sensie prawnym zachodzi, dotyczy bytów; innego prawa nie ma. Ze swej natury prawo wyznacza sposób postępowania i porządek biegu rzeczy. Obydwie te jakości są właściwie tylko temu co jest, nie zaś temu, czego nie ma. Niepodobna w płynny sposób przebiec myślą od pewnej konstrukcji normy prawnej, rozumianej jako nakaz, zakaz lub dozwolenie, do czegoś, co nigdy tą normą nie zostało ani ukształtowane, ani związane, ani też dotknięte jej oddziaływaniem. (fragment tekstu)
4
Content available remote Recepcja idei prawnej w stanowieniu i stosowaniu prawa
100%
Rozumowanie prawnicze stanowi istotny element tworzenia i stosowania prawa. Dokonywane jest ono na kilku etapach: 1) debata towarzysząca tworzeniu prawa, 2) rozumowanie podmiotu stosującego prawo, 3) dyskurs sądowy i wreszcie 4) doktrynalna ocena rozstrzygnięć judykatury. W stanowieniu i stosowaniu prawa prawodawcy, użytkownicy, sędziowie i glosatorzy dotykają pewnej określonej koncepcji tworzącej normę prawną. Nawiązując do platońskiego zamysłu, można stwierdzić, iż owa koncepcja stanowi pewien byt idealny, który jest odczytywany na poszczególnych etapach. Na przykładzie wybranego przepisu z ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w RP autor artykułu wskazuje na rolę rozumowań prawniczych w tworzeniu i stosowaniu prawa na wszystkich etapach. Najistotniejsze jest właściwe odczytanie idealnego bytu prawnego oraz klarowne zapisanie go w treści aktów prawnych. Poprawne wykonanie tego zabiegu ułatwi dalsze etapy stosowania prawa.(abstrakt oryginalny)
In the Logical Investigations, Edmund Husserl defines that which is normative as the objectively regular with its rules of regularity, which can be recognised rationally - normativity concerns the being itself and the rational cognition of the being (logic as a normative discipline establishing the rules of scientific knowledge, as the science of science). Instead, Adolf Reinach in The Apriori Foundations of the Civil Law defines the notion of norm as polysemantic and distinguishes the legal provisions (the prescriptive sentences), formulated within a given community, from the basic norms which are grounded in the objective (including moral) justness of the states of affairs. The obligation of the being and the obligation of acting exist in themselves, independently from cognition. In turn, "enactments and the propositions which express enactments" as a kind of normative sentences have the character of normalisation, but they require a person to pronounce them. The prescriptions realise and refer to what is objectively being and to the objectivity of what is being and obligatory. In my text, I present Reinach's position on the relations between norms and provisions (as prescriptive propositions "which express enactments") referring his theories to the Husserlian concept of normativity. (original abstract)
6
Content available remote Analogia jako metoda prawnicza
100%
Mówiąc o analogii w prawie ma się zazwyczaj na myśli stosowanie prawa na zasadzie analogii, a konkretnie - wnioskowanie per analogiam o obowiązywaniu danej normy prawnej z przepisu prawnego (analogia legis), tudzież z prawa w ogóle (analogia iuris). Jest to przy tym nie tyle co odrębna metoda stosowania prawa, co metoda jego interpretacji. Mówić tu należy o wykładni sensu largo - wnioskowaniu prawniczym opartym na stosunku podobieństwa, zmierzającym do sformułowania w oparciu o aksjologię systemu prawnego przesłanki większej sylogizmu prawniczego na potrzeby danej sprawy. Od wykładni sensu stricto odróżnia ją zatem rezultat w postaci decyzji interpretacyjnej "odrywającej się" od tekstu prawnego - danemu predykatowi przyporządkowywane zostają desygnaty, które nie mieszczą się w jego zakresie znaczeniowym. Z uwagi jednak na ową aksjologię rozstrzygnięcie to często okazać się właściwsze. Mając to na względzie, praca niniejsza zmierzać będzie do omówienia analogii jako odrębnej metody prawniczej, której nadać się przy tym winno status równorzędnej innym zabiegom interpretacyjnym. (abstrakt oryginalny)
Autor analizuje normy prawne na gruncie teorii tzw. gramatyk transformacyjno-generatywnych. Jego zdaniem, uwagi te mają za zadanie wskazać, że badanie struktury norm prawnych w oparciu o koncepcje lingwistyczne może okazać się owocne.
Autor rekonstruuje stanowiska przyjmowane w ramach tzw. poznańsko-szczecińskiej szkoły teorii prawa (Szkoła) dotyczące znaczenia językowego normy prawnej. Pozwala to na unaocznienie pewnych dylematów związanych z przyjmowaniem założeń filozofii analitycznej w teorii prawa. Następnie zwrócono uwagę na wpływ filozofii Kazimierza Ajdukiewicza na pojmowanie znaczenia językowego w Szkole. Problem znaczenia językowego może zostać wyjaśniony przy użyciu definicji równoznaczności, której rdzeń stanowi zbiór dyrektyw danego języka. W ostatniej części tekstu omówione zostały natomiast tezy pragmatyzmu analitycznego Roberta B. Brandoma i sposób jego aplikacji do teorii prawa przez Macieja Dybowskiego. Pragmatyzm analityczny poszerza badania semantyczne o próbę zrozumienia uwarunkowań praktycznych. (abstrakt oryginalny)
Celem niniejszego opracowania uczynione zostało wykazanie, że doktrynalne aprobowanie warunku wykonalności zachowania się człowieka, stawianego normowanemu przez prawo zachowaniu, jest nieuświadamianą sobie przez doktrynę konsekwencją obowiązywania konstytucyjnej zasady proporcjonalności. Skoro bowiem non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat (łac. reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą), to nie sposób aprobować konsekwencji paremii ad impossibilia nemo obligatur (łac. nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych) - która leży u podstaw warunku będącego tematem niniejszego opracowania - jeśli w systemie prawnym nie można odszukać jej normatywnej podstawy. (abstrakt oryginalny)
The aim of this paper is to outline the general oversight of the concept of law in Leon Petrażycki's legal theory. On the example of the principles of law, an attempt was made to answer the question, what Petrażycki's theory proposes to modern science. In the first part of the presentation, the Author presented the current state of theoretical knowledge in the field of principles of law. The attention was paid to the problem of various characteristics of legal principles. In further considerations, an attempt was made to answer the question about adoption of models proposed by Petrażycki in the contemporary theoretical discourse. The summary presents general conclusions of the paper. Keywords: Leon Petrażycki, legal principles, official law, intuitive law, scientific policy of law. (original abstract)
Fakt ten powodował i powoduje stałe pytanie nauki i praktyki o miejsce i rolę traktatu w porządku prawnym państwa, również w Polsce. Zwróćmy uwagę, że w latach 1952-1979 opublikowano w Dzienniku Ustaw 377 traktatów. Rodzi się pytanie, jakie jest ich miejsce i rola w porządku prawnym PRL? Jaką rolę spełniają lub spełniać winny traktaty już zawarte, jak i te, których PRL stanie się stroną w przyszłości? Odpowiedź na postawione pytania, zważywszy całą złożoność problemu, dotknąć musi trzech zagadnień: a) podstaw obowiązywania traktatu w polskim porządku prawnym; b) traktatu jako źródła uprawnień dla osób fizycznych (i osób prawnych); c) stosunku traktatu do innych aktów prawa wewnętrznego, w szczególności do ustawy. Chociaż tytuł opracowania akcentuje problem miejsca traktatów w porządku prawnym PRL, analiza wymienionych zagadnień dokonana zostanie w odniesieniu do dwóch okresów. Pierwszy z nich wyznaczają daty 11 XI 1918 r. i 22 VII 1952 r., drugi zaś biegnie od chwili uchwalenia Konstytucji lipcowej (22 VII 1952 r.) do chwili obecnej. Potrzeba rozważenia miejsca i roli traktatów w porządku prawnym okresu II Rzeczpospolitej wypływa z faktu nadania Manifestem PKWN (z dnia 22 VII 1944 r.) mocy obowiązującej m. in. tym postanowieniom Konstytucji marcowej z 1921 r., które reglowały materię kompetencji traktatowej organów państwa. Także ustawa konstytucyjna z dnia 19 II 1947 r. regulowała to zagadnienie w sposób analogiczny, "prolongując" moc ich obowiązywania. (abstrakt oryginalny)
Discussions concerning the continuity or discontinuity of the legal culture require the elaboration of a rigorous framework, allowing the comparison of hypotheses and findings concerning different periods, legal systems and branches of law. The present paper aims at identifying four fundamental aspects of the possible continuity or discontinuity of law in the positivist sense, therefore only a part of legal culture. The paper proposes four such dimensions: structure, conceptual framework, fundamental principles, institutions and rules. The propositions put forward in the paper are grounded in, and tentatively applied to, Polish private law after the 1989 transformation from state socialism to capitalism.(original abstract)
Celem referatu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: jak kraje należące do poszczególnych modeli rachunkowości rozwiązują kwestie związane z tworzeniem norm prawnych rachunkowości dla małych i średnich podmiotów gospodarczych. (fragment tekstu)
Celem artykułu jest wyjaśnienie związku między stanowieniem norm a władzą w świetle koncepcji stanowienia łącznego. Stanowienie łączne w ujęciu Czesława Znamierowskiego skutkuje powstaniem nieindywidualnych norm generalnego zakazu. Zaproponowane zostaną trzy interpretacje tego, czym są takie normy. Interpretacje te posłużą uwypukleniu właściwości stanowienia łącznego oraz wyjaśnią, dlaczego stanowienie łączne ułatwia zrozumienie władzy. Na zakończenie przedstawione zostanie ujęcie władzy jako stosunku między partnerami stanowienia łącznego z krótką refleksją na temat jego przydatności. (abstrakt oryginalny)
W niniejszym artykule dokonywana jest analiza instytucjonalna powrotu kradzieży szczególnie zuchwałej do Kodeksu karnego. Autor, wykorzystując metodę "Fontes", bada przyczyny oraz możliwe skutki tej nowelizacji. Dokonuje rekonstrukcji powiązań formalnych i nieformalnych, związanych z omawianą zmianą. Wskazuje ponadto beneficjentów oraz maleficjentów dokonanej przez ustawodawcę zmiany, a także porównuje zyski i koszty z niej wynikające. Analiza instytucjonalna poprzedzona jest również analizą formalno-dogmatyczną znamion kradzieży szczególnie zuchwałej. Autor stawia hipotezę, że omawiana zmiana normatywna jest kolejnym wyrazem kształtowania obecnego ustawodawstwa karnego na wzór kreowanego przez Kodeks karny z 1969 r. Ocenia tę zmianę jednoznacznie negatywnie, wskazując liczne wady, zwłaszcza naruszenie funkcji gwarancyjnej prawa karnego oraz sprzeczność z zasadą proporcjonalności.(abstrakt oryginalny)
Koncepcja czynności konwencjonalnych stanowi jedno z najważniejszych osiągnięć poznańskiej szkoły teorii prawa. Celem artykułu jest rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących związków, jakie występują pomiędzy regułami sensu i normami postępowania. Należy zauważyć, że normy na dwa różne sposoby odnoszą się do czynności konwencjonalnych. Z jednej strony mogą regulować dokonywanie takich czynności, z drugiej zaś - mogą z ich podjęciem łączyć pewne konsekwencje normatywne, polegające na zmianie sytuacji normatywnej określonych podmiotów. Koncentruję się na drugim wymienionym zagadnieniu, którego opracowanie wymagało przede wszystkim ustalenia katalogu możliwych konsekwencji normatywnych oraz rozstrzygnięcia, czy wywoływanie takich konsekwencji jest konieczne do przypisania czynności charakteru konwencjonalnego. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że byt czynności konwencjonalnej nie zależy od tego, czy wywołuje ona konsekwencje normatywne. Tym samym związek pomiędzy czynnością konwencjonalną a jej konsekwencjami normatywnymi nie ma charakteru koniecznego, a wyłącznie funkcjonalny, chociaż różna może być jego siła. Sądzę przy tym, że jedną z przyczyn istniejących w tym względzie nieporozumień jest nieodróżnianie dwóch rodzajów skutków, jakie rozważane czynności powodują, przy założeniu, że jakieś skutki wywoływać muszą. Rozróżnić należy mianowicie skutek rozumiany jako wytwór czynności konwencjonalnej oraz skutek rozumiany jako jej konsekwencja normatywna. Przyjmuję, że wytworem czynności konwencjonalnej jest rezultat wyróżniony przez konstytuującą taką czynność regułę sensu, natomiast wszelkie konsekwencje normatywne wiążące się z jej dokonaniem traktować należy jedynie jako następstwo obowiązywania powiązanych funkcjonalnie z daną regułą sensu norm kompetencyjnych. Przyjęcie, że związek pomiędzy regułami sensu i normami postępowania ma charakter funkcjonalny, prowadzi do uznania samodzielności reguł sensu względem powiązanych z nimi norm, co w dotychczasowej literaturze budziło niekiedy wątpliwości. Oznacza również konieczność wyróżnienia dwóch pojęć kompetencji: kompetencji konwencjonalnej przyznanej przez regułę sensu oraz kompetencji normatywnej przyznanej przez normę kompetencyjną. (abstrakt oryginalny)
17
Content available remote Szwajcarski model badania konstytucyjności prawa
75%
Możliwość dokonywania kontroli konstytucyjności prawa jest jedną z cech demokratycznego państwa prawnego. Instytucja ta pozwala bowiem nie tylko na zachowanie hierarchiczności norm w systemie prawnym, ale także na zagwarantowanie ochrony praw człowieka. Szwajcaria jest krajem z bardzo rozwiniętymi instytucjami demokracji bezpośredniej. Nie zmienia to jednak faktu, że istnieje możliwość dokonywania kontroli norm prawnych pod kątem zgodności z konstytucją. System dokonywania kontroli konstytucyjności prawa jest oryginalnym rozwiązaniem stworzonym na potrzeby Konfederacji Szwajcarii. Niniejszy artykuł ma na celu dokonanie analizy sądownictwa konstytucyjnego w państwie Helwetów. Charakterystyka ta pozwala na wyeksplikowanie pewnych rozwiązań systemowych, które stanowią ciekawą propozycję badania konstytucyjności prawa w kraju z tak bardzo rozwiniętymi instytucjami demokratycznymi. Dzięki dokonanej deskrypcji autor formułuje wnioski dotyczące specyficznego modelu sądownictwa konstytucyjnego w Szwajcarii. (abstrakt oryginalny)
Autorka podejmuje próbę przedstawienia koncepcji normy multicentrycznej, czyli normy, która została dekodowana z przepisów ustanowionych przez różne centra prawodawcze - krajowe, unijne lub międzynarodowe. Koncepcja ta - zdaniem autorki - może stanowić jeden z mechanizmów służących zapewnieniu harmonijnego funkcjonowania współczesnego multicentrycznego systemu prawnego, w tym w szczególności unikania kolizji pomiędzy jego elementami. (abstrakt oryginalny)
Celem artykułu jest wyjaśnienia obecności przepisów o stosowaniu przepisów w aktach prawnych. Takie wyjaśnienie ma charakter strukturalny i nie jest wyjaśnieniem nomologiczno-dedukcyjnym. Typowy przepis o stosowaniu przepisu składa się z trzech części. Najpierw wskazuje on stosowany przepis. Następnie zawiera zwrot "stosuje się" odgrywający kluczową rolę. Na końcu wyznacza on obszar zastosowania. Lecz czasami pewne części przepisów o stosowaniu przepisów są usuwane lub ustawiane w odmiennej kolejności. W niektórych aktach prawnych szereg przepisów o stosowaniu przepisów łączy się w zbiorcze przepisy tego rodzaju. Przepisy o stosowaniu przepisów są efektem rozdrabniania norm. (abstrakt oryginalny)
Ekonomia polityczna i prawo należą do dwóch strukturalnie odmiennych rodzajów wiedzy. Stwierdzony fakt wywierania przez prawo ogromnego wpływu na kształtowanie się stosunków społecznych i kształtowania się stosunków społeczno-gospodarczych skłoniły autora do zwrócenia baczniejszej uwagi na wpływ w tym zakresie norm prawa cywilnego. Prawo to jest bowiem ściśle związane z procesem gospodarowania i - w przeciwieństwie do związanego również z tym procesem, lecz wykazującego dużą zmienność i w związku z tym przejawiającego większą zbieżność z aktualnymi pojęciami ekonomicznymi prawa administracyjnego i prawa finansowego - oznacza się wielką stabilnością. Podstawowe zasady oraz pojęcia prawa cywilnego są przy tym bezpośrednim wyrazem tych stosunków produkcji, które stały się również przedmiotem badań ekonomii politycznej.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.